Толкование подразделяется на виды в зависимости от определенных его признаков.
   В зависимости от субъекта толкования оно бывает следующих видов:
   – легальное, т. е. такое официальное толкование, которое производится органом государственной власти, уполномоченным на то законом, и обязательно для всех.
   Видом данного толкования является аутентичное толкование, производимое тем органом, который принял этот закон.
   Исходя из изложенного, субъектом легального толкования может быть только Государственная Дума РФ;
   – судебное – имеет место при рассмотрении судом конкретного уголовного дела (казуальное толкование) и содержится в приговоре.
   Такое толкование обязательно только по этому делу. Кроме того, судебное толкование может осуществляться в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, обязательных для всех судов и других правоохранительных органов России;
   – научное или доктринальное – такое толкование, которое содержится в учебниках, монографиях, научных статьях по уголовному праву, подготовленных учеными-юристами, практическими работниками правоприменительных органов и не имеет обязательной силы.
   В зависимости от объема толкование может быть:
   – буквальным, когда толкование дается в точном соответствии с текстом, буквой закона;
   – распространительным, или расширительным, придающим закону более широкий смысл по сравнению с его буквой;
   – ограничительным, позволяющим применять закон к более узкому кругу случаев.
   В зависимости от приемов (способов) толкования различаются следующие виды:
   – грамматическое, т. е. разъяснение уголовно-правовых норм с помощью правил грамматики, синтаксиса, пунктуации, этимологии;
   – систематическое – заключается в сравнении норм уголовного закона с другими нормативно-правовыми нормами, действующими на данный момент, а также их разграничении. Такое толкование позволяет выявить противоречия и коллизии в законодательстве;
   – историческое – состоит в исследовании социального значения нормы уголовного закона, ее цели и причин, обусловивших ее принятие;
   – логическое – уяснение содержания нормы уголовного закона в соответствии с правилами логики.

7. Понятие, признаки и категории преступления

   Уголовный кодекс определяет преступление как виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. При этом под деянием понимается внешний акт общественно опасного поведения человека в форме действия (активного волевого поведения) или бездействия (пассивного волевого поведения, выраженного в несовершении действия, которое лицо было обязано или могло совершить).
   Из указанного определения вытекают следующие признаки преступления:
   – общественная опасность является материальным признаком преступления и выражается в том, что оно причиняет существенный вред правам и свободам человека и гражданина, собственности, общественному порядку и общественной безопасности, окружающей среде, конституционному строю Российской Федерации, миру и безопасности человечества. Вместе с тем деяние, в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, не является преступлением (например, кража малоценной вещи, повреждение имущества, для восстановления которого не требуется существенных затрат). Общественная опасность характеризуется всеми признаками преступного деяния: объективными и субъективными. Характер общественной опасности определяет качественную характеристику деяния, в то время как степень общественной опасности – количественную характеристику преступления;
   – противоправность – формальный признак преступления, который заключается в запрещении конкретного деяния соответствующей нормой Уголовного кодекса. Он означает, что применение уголовного закона по аналогии не допускается;
   – виновность – признак, предполагающий определенное психическое отношение лица к своему противоправному поведению и преступным последствиям, проявившееся в форме умысла (прямого или косвенного) или неосторожности (легкомыслия или небрежности). Уголовное законодательство России основано на принципе субъективного вменения, означающем, что невиновное причинение вреда не влечет уголовной ответственности;
   – наказуемость, под которой понимается возможность назначения наказания, предусмотренного в санкции уголовно-правовой нормы, за каждое совершенное общественно опасное деяние.
   Согласно УК РФ в зависимости от характера и степени общественной опасности деяния подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.
   Характер общественной опасности является качественной характеристикой объекта преступного посягательства и зависит прежде всего от его значимости. Так, насильственные посягательства на собственность (разбой) по характеру общественной опасности более значимы, чем ненасильственные (кража), так как в этих случаях объектом посягательства являются две группы общественных отношений, содержанием которых являются здоровье потерпевшего и его собственность, а не одна собственность, как при ненасильственных посягательствах на собственность.
   Степень общественной опасности, в свою очередь, является количественной характеристикой преступного посягательства и зависит от многих факторов, таких как тяжесть наступивших в результате преступления последствий, форма вины, способы совершения деяния, стадия совершения преступления и т. п.
   При учете характера и степени общественной опасности преступления, как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в постановлении «О практике назначения судами уголовного наказания», следует исходить из того, что характер общественной опасности преступления зависит от установленных судом объекта посягательства, формы вины и отнесения УК преступного деяния к соответствующей категории преступлений. Степень общественной опасности преступления определяется обстоятельствами содеянного (например, степенью осуществления преступного намерения, способом совершения преступления, размером вреда или тяжестью наступивших последствий, ролью подсудимого при совершении преступления в соучастии).
   Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы. К этой категории относятся, например, преступления, предусмотренные: ч. 1 ст. 204 – коммерческий подкуп; ст. 224 – небрежное хранение огнестрельного оружия; ч. 1 ст. 261 – уничтожение или повреждение лесов; ст. 182 – заведомо ложная реклама.
   Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, превышает два года лишения свободы. Например, преступления, предусмотренные: ст. 106 – убийство матерью новорожденного ребенка; ч. 1 ст. 171 – незаконное предпринимательство; ч. 2 ст. 264 – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
   Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы. К этой категории относятся, например, преступления, предусмотренные: ч. 1 ст. 205 – терроризм; ч. 1 ст. 206 – захват заложников; ст. 300 – незаконное освобождение от уголовной ответственности.
   Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. Например, преступления, предусмотренные ст. 105 – убийство; ч. 2 и 3 ст. 162 – разбой с квалифицирующими и особо квалифицирующими признаками; ч. 3 ст. 210 – организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения.
   В соответствии с указанными характеристиками отнесение преступления к той или иной категории зависит от размера и вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК, а также формы вины. Преступлениями небольшой, средней тяжести и тяжкими преступлениями признаются как умышленные, так и неосторожные деяния, а особо тяжкими – только умышленные деяния.
   Отнесение преступления к одной из названных четырех категорий имеет не только теоретическое, но и практическое значение.
   Так, от принадлежности преступления к той или иной категории зависят: сроки давности привлечения к уголовной ответственности и исполнения обвинительного приговора; сроки погашения судимости; возможность освобождения от уголовной ответственности; регулируется порядок и условия применения условно-досрочного освобождения и некоторых других институтов Общей части УК РФ.

8. Понятие, основания и реализация уголовной ответственности

   Уголовная ответственность представляет собой один из видов юридической ответственности наряду с гражданско-правовой, административной, дисциплинарной и др.
   Уголовный Кодекс РФ, многократно используя данное фундаментальное понятие, не дает его определения, поэтому в теории уголовного права по поводу содержания понятия уголовной ответственности имеются разночтения. Так, существуют три точки зрения по вопросу определения содержания уголовной ответственности.
   В соответствии с первой точкой зрения уголовная ответственность – это обязанность лица, совершившего преступление, претерпеть наказание личного или имущественного характера.
   Вторая точка зрения понимает под уголовной ответственностью предусмотренное уголовным законом государственно-принудительное воздействие, применяемое по приговору суда к лицу, совершившему преступление, – осуждение, а также назначение наказания, влекущего за собой судимость.
   Согласно третьей точке зрения уголовная ответственность – это уголовноправовое отношение в целом, т. е. урегулированное уголовным законом отношение между лицом, совершившим преступление, и государством в лице уполномоченных на то органов и должностных лиц.
   Все указанные точки зрения отражают только какую-либо одну из сторон уголовной ответственности. Однако уголовная ответственность – сложное социально-правовое последствие совершения преступления, которое включает в себя следующие элементы:
   – обязанность лица, совершившего общественно опасное деяние, понести наказание;
   – выражение в приговоре суда отрицательной оценки совершенного деяния (осуждение);
   – назначение судом виновному наказания или иных мер уголовно-правового характера;
   – судимость – правовое последствие осуждения и отбывания назначенного наказания.
   Нередко понятие уголовной ответственности отождествляется с понятием наказания. Однако понятие уголовной ответственности шире понятия наказания, так как, помимо самого наказания, оно включает также иные меры уголовно-правового характера (принудительные меры воспитательного воздействия, принудительные меры медицинского характера). Поэтому уголовная ответственность делится на два вида: с назначением наказания и без назначения наказания. Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ.
   В период между возникновением уголовной ответственности и ее прекращением осуществляется реализация уголовной ответственности.
   Главной особенностью уголовной ответственности является то, что она устанавливается нормой права, а реализуется лишь с возникновением уголовных правоотношений. При этом реализация уголовной ответственности означает, что после ее возникновения права и обязанности субъектов уголовных правоотношений были реализованы в соответствии с предписанием закона.
   Однако уголовная ответственность может быть не реализована в случаях, если преступление не было выявлено или не установлено лицо, его совершившее, на привлечении виновного к уголовной ответственности не настаивали потерпевшие по делам частного обвинения, истекли сроки давности привлечения к ответственности, приняты акты амнистии, освобождающие виновных от уголовной ответственности, есть основания освобождения от ответственности в связи с раскаянием, с примирением виновного с потерпевшим.

9. Понятие и значение состава преступления. Признаки и элементы состава. Виды составов

   Под составом преступления понимается совокупность обязательных объективных и субъективных признаков, установленных законом, характеризующих общественно-опасное деяние как преступление.
   Значение состава преступления заключается в том, что он является:
   – единственным основанием уголовной ответственности. Так, никакое деяние, даже если оно является объективно общественно опасным, не может повлечь уголовной ответственности, если оно не содержит всех признаков и элементов состава преступления;
   – условием правильной квалификации преступления. Неправильная квалификация может повлечь за собой назначение необоснованно сурового или слишком мягкого наказания, неправильный выбор судом вида исправительного учреждения, вида режима отбывания наказания, а также ряд других негативных последствий как для осужденного, так и для потерпевших, общества и государства;
   – основанием для определения судом вида и размера наказаний или иных мер уголовно-правового характера;
   – гарантией соблюдения прав и свобод человека и гражданина, соблюдения и укрепления законности и правопорядка. Конституция РФ закрепила в качестве одной из основ конституционного строя РФ признание человека, его прав и свобод высшей ценностью, а соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина обязанностью государства. Кроме того, Конституция гарантирует судебную защиту каждому, в том числе и лицу, обвиняемому в совершении преступления. Так, Пленум Верховного Суда РФ постановил, что в случае установления отсутствия в деянии подсудимого состава преступления следует выносить оправдательный приговор.
   Каждый конкретный состав преступления – это совокупность обязательных признаков, с помощью которых законодатель в конкретной норме Особенной части УК устанавливает не только преступление, но и наказуемость деяний, т. е. указывает, какие наказания и в каких пределах могут быть назначены судом за данное преступление.
   При этом признак состава преступления – это конкретная законодательная характеристика наиболее существенных свойств преступления, отличающая его от других преступлений. Так, состав кражи во многом совпадает с составом грабежа, однако отличается от него по признаку, характеризующему способ совершения преступления (при краже – тайное хищение имущества, при грабеже – открытое).
   Признаки состава подразделяются на обязательные, т. е. характерные для всех составов преступлений, без наличия которых отсутствует состав (объект посягательства, общественно опасное деяние, вина лица, его вменяемость и достижение возраста уголовной ответственности), и факультативные, присущие только некоторым из составов преступлений и дополнительно характеризующие отдельные элементы состава (место, время, обстановка, способ совершения преступления, мотив, цель преступления).
   Элемент состава преступления – это составная часть структуры состава, включающая группу признаков, соответствующих различным сторонам общественно опасного деяния, признаваемого законом преступлением.
   Каждый состав преступления характеризуется четырьмя обязательными элементами преступления:
   – объект – это те общественные отношения, на которые направлено преступление и которые охраняются уголовным законодательством от преступных посягательств;
   – объективная сторона представляет собой внешнюю характеристику преступления и заключается в предусмотренном уголовным законом общественно опасном действии или бездействии, наступлении вредных последствий и наличии между ними причинной связи. Кроме того, она характеризуется местом, временем, обстановкой, способом, средствами и орудиями совершаемого преступления;
   – субъективная сторона включает в себя психическое отношение лица к совершаемому деянию и наступившим последствиям в форме умысла или неосторожности, а также мотив, цель и эмоциональное состояние субъекта преступления;
   – субъект преступления – лицо, совершившее общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ, и способное нести за него ответственность. Оно характеризуется возрастом и вменяемостью, в отдельных случаях – своим статусом.
   Теория уголовного права различает несколько классификаций составов преступлений.
   В зависимости от степени общественной опасности состав преступления может быть:
   – простой (основной);
   – привилегированный, т. е. состав со смягчающими обстоятельствами;
   – квалифицированный, т. е. состав с отягчающими обстоятельствами.
   По своей структуре, т. е. по способу описания, составы преступлений подразделяются на:
   – простые, или однообъектные, которые содержат одно действие (бездействие), одно последствие;
   – сложные, или многообъектные, которые содержат признаки нескольких действий или последствий. Таких составов в УК РФ большинство;
   – альтернативные, которые являются разновидностью многообъектных составов, характеризующиеся несколькими действиями или последствиями, наличие хотя бы одного из которых необходимо для признания деяния преступлением.
   По конструкции объективной стороны, т. е. по приему ее описания, различают состав преступления:
   – материальный, в котором законодатель описывает объективную сторону преступления не только признаками деяния, но и признаками, относящимися к характеристике общественно опасных последствий;
   – формальный, в котором объективная сторона преступления характеризуется только одним признаком – деянием. Преступления с таким составом считаются оконченными в момент совершения указанного в уголовно-правовой норме деяния, а последствия не влияют на квалификацию преступления.

10. Объект преступления: понятие, значение и классификация объекта преступления. Предмет преступления

   Объект преступления – это общественные отношения, охраняемые уголовным законом, на которые непосредственно направлено преступное посягательство и которым оно причиняет существенный вред либо создает угрозу причинения такого вреда.
   Так, под защитой уголовного законодательства находятся общественные отношения, возникающие по поводу охраны прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации, обеспечения мира и безопасности человечества.
   Значение объекта преступления заключается в первую очередь в том, что он является одним из элементов состава преступления, а следовательно, включается в основание уголовной ответственности. Отсутствие объекта преступления означает отсутствие состава преступления, т. е. исключает наступление уголовной ответственности.
   В связи с этим необходимо первостепенное установление объекта преступного посягательства при квалификации преступления.
   Правильное установление объекта преступления позволяет определить характер общественной опасности совершенного преступления, что необходимо для отграничения содеянного от других преступлений либо иных правонарушений и назначения справедливого наказания.
   В теории уголовного права существуют две классификации объекта преступления: по вертикали (общий, родовой, видовой и непосредственный) и по горизонтали (основной, дополнительный и факультативный).
   Общий объект – это совокупность всех общественных отношений, охраняемых уголовным законом от преступных посягательств, примерный перечень которых приведен в ст. 2 УК РФ.
   Под родовым объектом понимается группа однородных общественных отношений, охраняемых от преступных посягательств уголовным законом, близких по своему содержанию, социальной значимости, часть общего объекта. Именно родовой объект лежит в основе кодификации и классификации норм Особенной части УК РФ.
   Видовой объект – это более узкая группа общественных отношений одного вида. Он занимает промежуточное положение между родовым и непосредственным объектом и позволяет выделить в пределах одной группы общественных отношений сравнительно небольшие группы, сходные по своему содержанию. Так, если родовым объектом большой группы преступлений является личность (раздел VII Особенной части УК), то видовыми объектами можно считать жизнь и здоровье (гл. 16), свободу, честь и достоинство личности (гл. 17), половую неприкосновенность и половую свободу личности (гл. 18) и т. д.
   Непосредственным объектом является конкретное общественное отношение, охраняемое уголовным законом, на которое направлено преступное посягательство. По непосредственному объекту Особенная часть УК РФ делится на статьи.
   Основным объектом признается охраняемое конкретной нормой уголовного закона общественное отношение, которому непосредственно причиняется вред или создается угроза причинения такого вреда. Например, при краже, грабеже, разбое основным объектом являются отношения собственности.
   Дополнительный объект преступления – это такое общественное отношение, которому конкретным преступлением вред всегда причиняется попутно с основным объектом, что является обязательным условием наступления уголовной ответственности. Например, при разбое вред причиняется наряду с основным объектом (отношения собственности) дополнительному объекту (отношениям, возникающим по поводу здоровья).
   Под факультативным объектом следует понимать общественные отношения, которым часто, но не всегда, причиняется вред данным преступлением, и не является обязательным условием наличия состава данного преступления, но свидетельствует о более высокой общественной опасности преступления. Например, причинение легкого вреда здоровью потерпевшей при изнасиловании.
   Объект преступления необходимо отличать от предмета преступления.
   Предметом преступления в отличие от объекта преступления являются материальные вещи объективно существующего внешнего мира или интеллектуальные ценности (например, государственная тайна), в связи или по поводу которых совершается преступление. Предмет преступления – это факультативный признак преступления, так как отдельные преступления (клевета, оскорбление) могут не иметь такового.
   Предмет преступления необходимо отграничивать также от орудия и средства совершения преступления. Предмет – это то, что подвергается преступному воздействию для нанесения вреда объекту посягательства; орудия и средства – при помощи (посредством) чего преступление совершается. При этом одна и та же вещь может в одних случаях выступать в качестве предмета преступления, в других – в качестве орудия или средства совершения преступления. Так, например, автомобиль будет предметом преступления при его угоне и средством совершения преступления при вывозе на нем похищенного имущества; оружие будет предметом преступления при его хищении и орудием совершения преступления при нанесении им ранения и т. п.

11. Объективная сторона преступления: понятие и значение

   Объективная сторона преступления является одним из четырех элементов состава преступления, который представляет собой внешнюю его характеристику и заключается в совершении предусмотренного уголовным законом действия или бездействия, наступлении общественно опасных последствий и наличии между ними причинной связи.
   Кроме того, она характеризуется такими признаками, как время, место, обстановка, способ, средства и орудия совершения преступления.
   Однако при установлении объективной стороны преступления необходимо иметь ввиду, что во всех составах в рамках объективной стороны обязательно присутствует только один признак – общественно опасное действие или бездействие. Это обусловлено тем, что до тех пор, пока лицо не совершит общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом, оно не может быть привлечено к уголовной ответственности.
   Все остальные признаки объективной стороны – факультативные, так как они не всегда используются законодателем при описании определенных видов преступлений.
   Так, общественно опасные последствия и наличие причинной связи между общественно опасным деянием и наступившими общественно опасными последствиями являются обязательными признаками лишь для материальных составов преступлений, для формальных составов они являются факультативными.