юрисдикционных формах, не входят тем не менее в рамки судебной системы. В
области торговли многие споры рассматриваются с помощью арбитража:
арбитражное разбирательство находится под судебным контролем, но сами споры
решаются не судами. Аналогичная ситуация и в Советском Союзе. Судебное
разбирательство, о котором говорят Конституция, Основы законодательства о
судоустройстве, республиканские законы о судоустройстве, вовсе не является
единственным способом разрешения споров.
Несудебное разрешение споров имеет в Советском Союзе большую
значимость, чем в несоциалистических странах. Это объясняется двумя
причинами. Первая из них связана с экономической структурой общества: она
требует, чтобы споры между государственными предприятиями находились в
компетенции не судов, а других специальных органов. И наоборот, та же
структура требует, чтобы именно в компетенции судов находились споры,
возникающие из отношений по внешней торговле. Вторая причина заложена в
марксистской доктрине и перспективе отмирания права, из которой она исходит.
В возможных пределах уже сейчас пытаются перейти от судебной
деятельности к другим техническим приемам разрешения споров. Такого рода
подход играет существенную роль при разрешении трудовых споров; равным
образом он объясняет ту роль, которая отводится в СССР таким оригинальным
институтам, как товарищеские суды.

    А. Арбитраж


210. Виды арбитража. В СССР существует два весьма различных вида
арбитража. Первый -- это Государственный арбитраж (его можно назвать
публичным), который призван разрешать споры между социалистическими
предприятиями. Второй вид--это договорный арбитраж, роль которого в
рассмотрении споров между гражданами весьма незначительна, но одновременно
весьма велика в сфере международной торговли. Остановимся сначала на первом
виде арбитража.
211. Государственный арбитраж. С первого взгляда система арбитража
покажется французскому юристу чем-то похожим на систему административной
юстиции, существующей во Франции параллельно с судебной системой. Подобного
рода аналогия полезна, поскольку она помогает понять, что могут существовать
органы, предназначенные для разрешения спорных проблем, но в то же время не
являющиеся с правовой точки зрения судами в собственном смысле этого слова.
Вместе с тем сравнение с административной юстицией обманчиво, поскольку
арбитраж имеет другие функции и другие основания для своего существования.
Функции административной юстиции состоят в том, чтобы разрабатывать и
применять особое право -- административное право и по преимуществу то,
которое действует в отношениях между администрацией и гражданами. Органы же
советского арбитража призваны применять исключительно нормы, составляющие
часть гражданского права, а в их компетенцию входят лишь споры между
различными публичными, государственными организациями, которые осуществляют
оперативное управление большей частью советской экономики.
Компетенция публичного арбитража ни в какой мере не распространяется на
споры между администрацией, с одной стороны, и гражданами -- с другой
стороны. Для этого вида споров советское право предусматривает как
административный внесудебный порядок их рассмотрения на основе жалоб и
заявлений заинтересованных лиц, общественных организаций или прокуратуры,
так и судебный, предусмотренный Конституцией СССР 1977 года (ст. 57, 58).
Доктрина уделяет этому институту много внимания, видя в нем одну из важных
гарантий принципа социалистической законности.
Существование административной юстиции во Франции связано с делением
права на публичное и частное. Государственный арбитраж в СССР связан с
другим фактором, а именно с тем, что различного рода производственные и
торговые государственные предприятия, участвующие в осуществлении
народнохозяйственных планов, являются производными от государства, его
порождением. Возникающие между ними конфликты, такие, как преддоговорные
споры или невыполнение взятых на себя обязательств,-- это не конфликты между
различными по своей природе субъектами права, которые вследствие этого
требуют обращения к судебной системе, установленной Конституцией. Речь идет
скорее о конфликтах двух или нескольких звеньев одного и того же комплекса;
естественно, что они разрешаются без обращения к суду, в порядке
арбитражного производства.
212. Практическая потребность в арбитраже. Названную категорию споров
нельзя передать обычным судам также и потому, что способ комплектования этих
судов не обеспечил бы достаточно квалифицированное разрешение таких споров.
Когда речь идет об обстоятельствах и интересах повседневной жизни граждан,
выборный судья, обладая общей компетенцией, может справедливо разрешить спор
и применить закон. Споры же, возникающие между государственным и
хозяйственным предприятиями, носят совсем иной характер. Их решение связано
в большей мере с организационно-техническими нормами, чем с соображениями
морали и справедливости; политический аспект этих дел выражен значительно
слабее. Судья в арбитражном разбирательстве должен скорее обладать
технической квалификацией, чем коммунистическими убеждениями или юридической
подготовкой. Институт арбитража позволяет реализовать наряду с общим
правосудием также и техническое правосудие. Одно из его достоинств --
оперативность.
213. Виды Государственного арбитража. В течение длительного времени
Конституция СССР говорила только о суде и не содержала норм об арбитраже,
хотя он был уже организован и функционировал. Сегодня арбитраж прямо
предусмотрен Конституцией 1977 года, гл. 20 которой носит название "Суд и
арбитраж". Статья 163 предусматривает, что "разрешение хозяйственных споров
между предприятиями, учреждениями и организациями осуществляется органами
Государственного арбитража в пределах их компетенции". Советская доктрина
говорит о существовании двух видов публичного арбитража: ведомственного,
который рассматривает споры между предприятиями, подчиненными одному и тому
же органу (например, министерству), и государственного, который
рассматривает споры между предприятиями, относящимися к различным отраслям.
214. Государственный арбитраж. Он был создан в 1931 году, реформирован
в 1960 году и в 1974 и 1979 годах подвергся существенным изменениям. В
результате этих изменений Государственный арбитраж стал в отличие от
прошлого единой централизованной системой. Решения арбитражных комиссий уже
не могли быть аннулированы или приостановлены исполнением теми ведомствами,
при которых находилось данное звено арбитража. Они подлежали контролю лишь
со стороны вышестоящего арбитражного звена. Это последнее могло по жалобе
заинтересованных сторон или по собственной инициативе изменить состоявшееся
решение или вернуть дело на новое рассмотрение.
215. Ведомственный арбитраж. Этот вид арбитража трудно описать в силу
сложности организации и ведомственных различий. С его деятельностью детально
знакомы лишь те, кто непосредственно сталкивается с ним. В целом порядок
рассмотрения дел в ведомственном арбитраже такой же, как и в
государственном, но возможны особенности, устанавливаемые руководителем
соответствующего министерства или ведомства.
216. Арбитражные комиссии. Каждый арбитраж в иерархической системе этих
органов возглавляет председатель, у которого несколько заместителей. Когда
поступает дело для его разрешения, назначается арбитраж. Совместно с
назначенными им консультантами он рассматривает дело по правилам,
отличающимся от тех, которые содержит Гражданско-процессуальный кодекс.
В арбитраж нельзя обратиться, не попытавшись сначала придти к
соглашению путем предъявления рекламации другой стороне. Но и после этого
арбитр и стороны должны прежде всего попытаться решить дело мирным путем.
Многие дела завершаются именно так. Однако если мировое соглашение не
достигнуто, начинается квазисудебная процедура, в которой стороны
представлены юрисконсультами соответствующих организаций. К адвокатам в этой
связи обращаются редко. Процесс открытый, а решение может быть обжаловано в
вышестоящий арбитраж в течение года с момента его вынесения. Многие
арбитражные решения публикуются в специальных изданиях.
217. Разъяснения и директивы. Органы арбитража не ограничиваются
рассмотрением конкретных дел, а осуществляют и иную деятельность
административного и регламентарного плана. Они могут требовать от
предприятий информацию о мерах по исправлению выявленных в арбитражном
процессе недостатков в работе предприятия, представлять доклады руководству
с требованием принять меры воздействия в отношении того или иного
предприятия. Они могут также устанавливать сроки в заключаемых предприятиями
договорах. Органы арбитража могут давать консультации предприятиям, например
об условиях хозяйственного договора и по другим вопросам.
Государственный арбитраж СССР издает инструкции, которыми
руководствуются нижестоящие арбитражные органы, участвует в подготовке Общих
условий поставок. Начиная с 1955 года выходят в свет, хотя и без строгой
периодичности, сборники инструкций Государственного арбитража СССР; в них
публикуются арбитражные решения. Эти сборники -- фундаментальный
документальный источник сведений о юридических аспектах советской экономики.
218. Важная роль Государственного арбитража. Сфера деятельности
арбитража значительна. После 1960 года его органы рассматривают практически
все споры между государственными организациями. Все споры такого рода изъяты
из компетенции обычных судов. Каждый год органы Государственного арбитража
разрешают примерно семьсот тысяч дел.
219. Договорный арбитраж. Арбитраж, о котором шла речь выше, является
обязательным; стороны в споре обязаны передать его в арбитраж в силу закона,
хотя на практике в большинстве случаев рассмотрение дела в арбитраже
стремятся завершить соглашением сторон. Другой вид арбитража представляет
собой результат добровольного соглашения сторон, которые приходят к общему
согласию о передаче их спора на рассмотрение арбитража. В Советском Союзе не
очень благожелательно относятся к этому типу арбитража, поскольку речь идет
о спорах между гражданами. Тем не менее у него есть перспектива, поскольку
такое мирное решение споров больше соответствует развивающемуся
коммунистическому обществу будущего. Положение о Государственном арбитраже
от 17 августа 1960 года предусматривает возможность передачи сторонами их
спора на разрешение избранного ими арбитра. Впрочем, и обычный судья часто
выступает в роли примирителя сторон.
220. Внешнеторговый арбитраж. Не играя значительной роли в отношениях
между гражданами, договорный арбитраж как бы в порядке реванша находится на
первом месте в сфере внешней торговли. И это легко понять. Зарубежные
промышленники и коммерсанты, ведущие дела с Советским Союзом, не расположены
обращаться к советской системе юрисдикции. Советские юристы сами говорят о
том, что по своей структуре, правилам деятельности, порядку обжалования она
мало подходит для иностранцев, ведущих деловые отношения с Советским Союзом.
Вместе с тем и советские юристы не расположены подчинять рассмотрение их
возможных споров с иностранными контрагентами компетенции зарубежных
государственных судебных систем. В силу этих причин в Советском Союзе
сложилось очень благоприятное отношение к арбитражу. Он подписал
Нью-йоркскую конвенцию (май 1958 года) и Европейскую арбитражную конвенцию
(апрель 1961 года). В ряде двусторонних соглашений Советский Союз выразил
свое благожелательное отношение к арбитражному рассмотрению споров в области
международной торговли. Разумеется, что, как и другие государства, Советский
Союз предпочитает, чтобы по мере возможности этот арбитраж происходил на его
территории и осуществлялся советским учреждением.
Таким учреждением является Внешнеторговая арбитражная комиссия при
Торговой палате СССР. Деятельность этой комиссии определяется положением
1932 года. Советские организации, правомочные заключать торговые сделки с
иностранцами, стремятся включить в договор условия, оговаривающие передачу
возможных споров на рассмотрение этого арбитража, ибо он может принять дело
к своему производству только на основе соглашения сторон. ВТАК сама
определяет порядок рассмотрения дел. Она разрешает их в соответствии с
условиями заключенного между сторонами договора; субсидиарно возможны ссылки
на торговый обычай и признанное подлежащим применению иностранное право.
Решения арбитража не подлежат никакому обжалованию. Таким образом, в
Советском Союзе в данной сфере признано такое широкое значение принципа
автономии воли, что это может вызвать удивление. Но не следует забывать, что
одна из сторон в договорах, о которых идет речь,-- это фактически само
государство. Советская монополия внешней торговли может только таким образом
ответить капиталистической монополии на принцип автономии воли; советская
монополия достаточно сильна, чтобы получать от этого одни лишь выгоды.

    Б. Общественные организации


221. Причины обращения к ним. Правосудие в судах осуществляется в
соответствии с правом и от имени Советского государства. Однако и
государство, и право должны исчезнуть при будущей высшей общественной
организации -- коммунизме. В коммунистическом обществе конфликты полностью
не исчезнут, но они не будут носить антагонистического характера, который
делает необходимым использование для их разрешения права и принуждения.
В социалистическом обществе осторожно и в ограниченных пределах уже
сейчас проводятся опыты по использованию таких социальных форм, которые
должны развиться в будущем новом обществе.
В этой связи много интересного можно увидеть во внутренней жизни
колхозов, где целый ряд вопросов разрешается суверенно общим собранием
колхозников и не является объектом рассмотрения судов. В области трудовых
отношений расширена роль профсоюзов. Этим массовым организациям
предоставлена широкая возможность играть первостепенную роль в
коммунистическом обществе; им уже сейчас передаются многие функции
государственных органов. Естественно, что профсоюзам отведена важная роль в
сфере разрешения трудовых споров. На них возложена прежде всего задача
примирительного характера. На каждом предприятии действуют комиссии по
рассмотрению трудовых споров, которые состоят из равного числа
представителей администрации и профсоюзного комитета. Если эта комиссия не
приходит к общему решению, профсоюзный орган данного района делает еще одну
попытку согласования вопроса с администрацией и лишь после этого вступает в
действие народный суд.
Порядок разрешения споров вне судебных рамок не кажется нам странным,
ибо и в буржуазных странах имеется сходная примирительная процедура. В
данной связи достаточно подчеркнуть лишь специфику условий, в которых она
призвана действовать и быть эффективной. Иначе обстоит дело с некоторыми
другими формами, не имеющими никаких параллелей в буржуазных странах. Речь
идет прежде всего о товарищеских судах.
292. Товарищеские суды и общие собрания граждан. Товарищеские суды
призваны рассматривать некоторые незначительные антиобщественные
правонарушения, которые не нуждаются во вмешательстве правосудия.
Товарищеские суды не рассматриваются советскими юристами как суды в полном
смысле этого слова. При ином подходе их деятельность да и само существование
было бы весьма трудно обосновать в свете ст. 4 Основ уголовного
судопроизводства 1958 года, которая устанавливает, что никто не может быть
подвергнут наказанию, иначе как по приговору суда в соответствии с уголовным
законом. По-видимому, в товарищеских судах следует видеть нечто находящееся
вне права -- ограниченный по своей значимости опыт, имеющий целью
подготовить переход к будущему коммунистическому обществу путем вовлечения
масс в деятельность по поддержанию общественной дисциплины. Общие собрания
граждан, созданные в 1961 году и призванные бороться с гражданами, ведущими
паразитический образ жизни, были упразднены в 1965 году.
ї 3. Роль судебной практики
223. Советская концепция. После того как поняты общий подход к праву в
СССР, организация судебной системы и других органов разрешения споров,
становится ясной та роль, которая отводится в СССР судебной практике.
Очевидно, что в условиях, где право теснейшим образом связано с
государственной политикой и где так стремятся сделать действенным
суверенитет народа, представленный его парламентом, для судебной практики
исключается возможность выступать в роли создателя норм права и она может
осуществлять лишь строгое толкование права. Эта принципиальная позиция в
какой-то мере подкрепляется и отсутствием в стране судебной касты, которая
претендовала бы на то, чтобы стать независимой от государственной власти,
если не соперничающей с ней. Такой касты никогда не было в России, где до
1864 года судьи рассматривались как простые чиновники, а в период с 1864
года по 1917 год судейский корпус хотя и почувствовал необходимость
автономии, но не успел сложиться в качестве такового.
"Судьи независимы и подчиняются только закону",-- гласит ст. 155
Конституции СССР. Речь идет о независимости суда по отношению к Советам,
органам управления и прокуратуре. Судьи не могут получить от них каких-либо
указаний; они не обязаны никоим образом приводить свои решения в
соответствие с мнениями прокуратуры. Вместе с тем судья подчинен закону и
ему не разрешено быть индифферентным в отношении государственной политики.
Суд -- это инструмент в руках господствующего класса; он обеспечивает
господство этого класса и охраняет его интересы. Такова действующая сегодня
концепция. Независимость судей в стране, где провозглашен принцип
концентрации всей государственной власти в Верховном Совете, не имеет ничего
общего с поисками равновесия, когда судебная власть стремится как бы
контр-балансировать власть законодательную.
224. Верховенство закона. Было бы трудно найти в СССР что-либо подобное
контролю за конституционностью законов. Право такого контроля не
предоставлено судам. Он не может осуществляться и прокуратурой, функция
которой сводится к надзору лишь за соблюдением закона. Единственное правило
относительно контроля за конституционностью закона -- это ст. 74
Конституции, которая устанавливает, что в случае расхождения закона союзной
республики с общесоюзным законом действует общесоюзный закон.
Вообще говоря, суды могли бы, не нарушая никаких принципов, проверять
законность актов государственного управления, например министерств. Но они
не используют этой возможности. Считается, что только прокуратура должна
внушать управленческим органам и местным Советам уважение к законности.
Таким образом, контроль за конституционностью и законностью находится
вне пределов той роли, которую призваны играть суды. Их задача -- это
применение законов, а также указов, постановлений, распоряжений, инструкций,
изданных во исполнение действующих законов, это толкование законов в связи с
их применением. Суды не призваны ни создавать право, ни развивать -его,
приспосабливая к обстоятельствам. Советский закон может, если того пожелает
законодатель, в известных случаях предоставить судье право выбора позиции.
Но за исключением этих случаев, судья не может отойти от предписания закона,
ссылаясь на требования справедливости или какие-либо иные принципы. Мы, на
Западе, любуемся правотворческой ролью нашей судебной практики, поисками
социальной справедливости, которые ведут наши судьи. В Советском Союзе от
судей требуется лишь применение права, но не правотворчество. Им отведено
только это. Aequitas legislatori jus magis convenit.
В силу сказанного выше складывается впечатление, что роль судебной
практики в Советском Союзе меньше той, которую она играет во многих
буржуазных государствах. Это впечатление еще больше подтверждается, если
посмотреть, какое место занимает освещение судебной практики в советской
юридической литературе. В течение длительного времени издавался единственный
сборник "Судебная практика", который в 1957 году был заменен "Бюллетенем
Верховного суда СССР". Верховные суды союзных республик также публикуют
сборники своей практики. Однако до сих пор не существует методических
сборников судебной практики, научные работы до недавнего времени содержали
мало отсылок к судебным решениям.
225. Действительное значение судебной практики. Вывод, который можно
было бы сделать из изложенного выше, нуждается, однако, в оговорке. В
действительности роль судебной практики весьма значительна, если даже не
иметь в виду такую ее существенную задачу, как охрана правопорядка и
восстановление мира путем разрешения споров. Чтобы понять творческую и
политическую роль судебной практики, следует исходить из условий,
существующих в Советском Союзе, а не из эталонов, к которым мы привыкли в
буржуазных странах.
Требование дисциплины и забота о законности, характерные для СССР, не
позволяют, чтобы создание и развитие права происходили в анархических формах
по инициативе судей. Вместе с тем и здесь реалистически признают, что
система законодательства неизбежно содержит пробелы. Некоторые законы
неполны или недостаточны; чтобы вскрыть такого рода несовершенства и
пробелы, изучение судебной практики весьма полезно. Вследствие этого
советская Конституция предусматривает надзор над судебной деятельностью,
который осуществляется высшей инстанцией -- Верховным судом СССР.
Аналогичный надзор над деятельностью органов публичного арбитража
осуществляет Главный арбитр СССР.
Верховный суд СССР и Главный арбитр не ограничиваются проверкой
конкретных дел, разрешенных нижестоящими инстанциями. Одна из их функций
состоит в издании корректив и инструкций, имеющих целью направлять органы
суда и прокуратуры в их практике применения законов. Могут сказать, что,
осуществляя деятельность такого рода, Верховный суд и Главный арбитр из
органов правосудия превращаются в органы управления. Но советский автор
ответит на это, что равным образом английский или французский судья,
создавая нормы права, отходит от своей прямой роли и превращается в
законодателя. То, что действительно важно отметить, так это тот факт, что в
Советском Союзе не пренебрегают опытом судов. Правда, для того, чтобы
сказать, каково же действующее право, не ссылаются на отдельные решения и
приговоры; но, издавая на основе обобщения этих решений и приговоров
директивы и инструкции по применению права, судебная власть, несомненно,
способствует развитию советского права. Разумеется, как и в тех случаях,
когда речь идет об органах управления, директивы и инструкции должны
издаваться во исполнение и в рамках действующих законов. Практически это
означает лишь, что они не должны противоречить закону. Их роль сводится к
тому, чтобы или уточнить, как следует понимать конкретный закон при его
применении, или к тому, чтобы восполнить пробел в законодательстве.
В Советском Союзе понимают также, что ссылки на судебные решения
помогают более живо и конкретно разъяснить предписания закона. Научные
работы все в большей и большей мере стремятся проиллюстрировать нормы, о
которых они говорят, примерами, взятыми из судебной практики. Эти судебные
решения или одобряются, или, наоборот, критикуются авторами за то
истолкование, которое они дают закону. В последние годы опубликованы работы,
специально изучающие судебную практику в конкретных областях права. Рубрика,
посвященная судебной практике, в последние годы довольно регулярно
появляется в журналах. Судебная практика, разумеется, не игнорируется и
законодателем. Основы гражданского законодательства 1961 года содержат ряд
положений, выработанных до этого судебной практикой.
226. Воспитательная роль судебной практики. Роль, которую советская
концепция отводит судебной практике, не ограничивается сказанным выше.
Исходя из посылки о том, что право -- это форма политики, советская
концепция акцентирует политическую роль судебной деятельности. Советские
суды должны не только толковать и применять законы, но и обеспечивать успех
политики правительства, активно участвовать в воспитании населения,
подготавливать своей деятельностью отмирание права. Решение дела судом
должно быть таким, чтобы оно убеждало и сторону, проигравшую процесс, и
осужденного подсудимого, и все общественное мнение в справедливости и
разумности как самого решения, так и закона, на котором оно основано.
Советский суд должен быть таким, чтобы его сравнивали не с театральным
спектаклем, а со школой.

    Отдел 11.Другие социалистические страны